Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2013 в 20:31, реферат
В борьбе с правонарушениями основные усилия направлены на профилактику этих проступков и на устранение причин, их порождающих. Однако это не исключает возможности использования правовых санкций в отношении лиц, виновных в совершении административных правонарушений. Именно посредством административных взысканий, наряду с другими мерами, обеспечивается превенция административных проступков.
Разумеется, эти санкции реализуются не сами по себе, а в процессе особого
рода правовой деятельности, получившей наименование административной
юрисдикции. В процессе ее осуществления компетентные органы рассматривают
Введение ………………………………………2 стр.
1)Административное правонарушение, виды правонарушений………………….3-5 стр.
2)Метод административного права…………………………………………………5-9 стр.
3)Основные признаки (юридический состав) правонарушения…………………9-15 стр.
4)Административная ответственность как вид ответственности………………16-19 стр.
5)Правовое регулирование административной ответственности юридических лиц………………………………………………………………………………… 19-22 стр.
Содержание:
Введение ………………………………………2 стр.
1)Административное правонарушение, виды правонарушений………………….3-5 стр.
2)Метод административного права…………………………………………………5-9 стр.
3)Основные признаки (юридический состав) правонарушения…………………9-15 стр.
4)Административная ответственность как вид ответственности………………16-19 стр.
5)Правовое регулирование административной
ответственности юридических лиц………………………………………………………………………
Заключение ……………………………………………………………………………
Введение
В борьбе с правонарушениями основные усилия направлены на профилактику этих проступков и на устранение причин, их порождающих. Однако это не исключает возможности использования правовых санкций в отношении лиц, виновных в совершении административных правонарушений. Именно посредством административных взысканий, наряду с другими мерами, обеспечивается превенция административных проступков.
Разумеется, эти санкции реализуются не сами по себе, а в процессе особого
рода правовой деятельности, получившей наименование административной
юрисдикции. В процессе ее осуществления компетентные органы рассматривают
дела об административных правонарушениях и принимают решения. Основанием
применения взыскания, возбуждения дела об административном правонарушении
является наличие административного
проступка. Поэтому осуществление
юрисдикции невозможно без глубокого
знания понятия состава административного
проступка, а также без глубокого знания
понятия самого правонарушения.
1. Административное
Административное
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об
административных правонарушениях (КоАП РФ) или законами субъектов РФ
установлена административная ответственность.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами
субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Назначение административного наказания юридическому лицу не
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или
уголовной ответственности физического лица не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Форма вины указана в статье 2.2 КоАП РФ.
1. Административное
правонарушение признается
лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего
действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало
наступления таких
относилось к ним безразлично.
2. Административное правонарушение признается совершенным по
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность
наступления вредных
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможность
наступления таких последствий,
Административный проступок – деяние в виде действия либо бездействия,
являющееся общественно опасным, противоправным, виновным, наказуемым.
Деяние – акт волевого
Действие – активное
требования или нарушение установленного запрета.
Бездействие – пассивное невыполнение возложенной на гражданина
обязанности.
Таким образом,
опасным, так как причиняет вред интересам общества, гражданам, государству.
Юридическим выражением признака общественной опасности
административного проступка является противоправность, административным
проступком может быть признано только такое поведение, которое закреплено
нормами административного права.
Для признания деяния
явление воли и разума, то есть продуктом психической деятельности человека.
Не может оцениваться как административное правонарушение деяние,
совершенное помимо воли человека, то есть лицом не способным руководить
своими действиями или отдавать им отчет, в соответствии со ст. 2.8 КоАП РФ
лицо, совершившее правонарушение в таком состояние признается невменяемым и
не подлежит административной ответственности.
Обязательным признаком является административная наказуемость,
общественно опасное деяние, запрещенное нормами административного права,
признается административным проступком лишь в случаях, когда за
совершение предусмотрена административная ответственность.
За совершение административного правонарушения граждан, не
привлекаются к административной ответственности в случаях:
1. Не достижение 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ);
2. Совершение правонарушение в состоянии невменяемости (ст. 2.8 КоАП РФ);
3. Совершение в крайней необходимости (ст. 2.7 КоАП РФ);
4. В
связи с малозначительностью
соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ.
Таким образом, любое
совокупностью всех названных признаков, отсутствие любого из них означает,
что рассматриваемое деяние не является административным проступком, в таком
случае, оно может быть признано либо правомерным поведением, либо другим
правонарушением.
Спец. субъекты административного права:
1. Должностные лица (ст. 2.4 КоАП РФ);
2. Военнослужащие и иные лица, на которые распространяется действие
дисциплинарных уставов (ст. 2.5 КоАП РФ);
3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические
лица (ст. 2.6 КоАП РФ).
2. Административное право, осуществляя
регулятивную функцию, использует определенную
совокупность правовых средств или способов
регулирующего воздействия своих норм
на управленческие отношения, на поведение
их участников. Это - методы правового
регулирования общественных отношений.
Вместе с предметом они дают наиболее
емкую характеристику любой отрасли права,
включая и административное.
Кроме того, по кругу
регулируемых общественных отношений,
т.е. по предмету отрасли действующего
права, они нередко оказываются весьма
близкими, а иногда даже совпадают в своих
основных проявлениях (например, имущественные
отношения, а также отношения в сфере охраны
природной среды, предпринимательской
деятельности и т.п.). Поэтому метод регулирования
часто выступает в роли определяющего
критерия при разграничении правовых
отраслей.
Проблема методов правового регулирования
дискуссионная. До сих пор имеются два
принципиально различных подхода к пониманию
их содержания: а) каждая правовая отрасль
помимо предмета имеет и свой собственный
метод; б) все отрасли права используют
в регулятивных целях единые правовые
средства, заложенные в самой природе
права. Предпочтительной представляется
вторая позиция.
Действительно, любая отрасль российского
права использует в качестве средств правового
регулирования, следующие три юридические
возможности: предписание, запрет, дозволение.
Они в совокупности составляют содержание
средств правового воздействия на общественные
отношения. Различия между отраслями права,
помимо предмета, возможно провести по
степени или удельному весу практического
использования того или иного средства
(метода). Так, для уголовного права наиболее
характерны запреты; для гражданского
- дозволения и т.п. Но это не означает,
что указанными отраслями не используются,
хотя и в меньшем объеме, другие правовые
средства. Запреты и предписания содержатся
и в гражданском законодательстве, равно
как дозволения можно обнаружить в уголовном
законодательстве и т.п.
Что представляют собой правовые средства
регулирования общественных отношений?
Предписания - возложение прямой юридической
обязанности совершать те или иные действия
в условиях, предусмотренных правовой
нормой. Запреты - фактически также предписания,
но иного характера, а именно: возложение
прямой юридической обязанности не совершать
те или иные действия в условиях, предусмотренных
правовой нормой. Дозволения - юридическое
разрешение совершать в условиях, предусмотренных
правовой нормой, те или иные действия
либо воздержаться от их совершения по
своему усмотрению.
Подобная характеристика указанных правовых
средств подтверждает вывод о том, что
они едины для всех отраслей права. Используются
же они с учетом особенностей предмета
данной отрасли, т.е. регулируемых общественных
отношений.
На подобной основе представляется возможным
оттенить особенности административно-правового
регулирования управленческих общественных
отношений, вытекающие из сущности государственно-управленческой
деятельности и предмета административного
права.
Во-первых, для механизма административно-правового
регулирования наиболее характерны правовые
средства распорядительного типа, т.е.
предписания (включая запреты). Свое непосредственное
выражение они находят в том, что одной
стороне регулируемых отношений предоставлен
определенный объем юридически властных
полномочий, адресуемых другой стороне.
Последняя обязана подчиниться предписаниям,
исходящим от носителя распорядительных
прав. Такого рода полномочия не могут
находиться в распоряжении обеих сторон;
иное превратило бы их в равноправных
субъектов. Административно-правовое
регулирование и его механизм - это форма
юридического опосредования отношений,
в рамках которой одна сторона выступает
в роли управляющего (субъект управления),
а другая - управляемого (объект управления).
Подобного рода отношения всегда предполагают
известное подчинение воли управляемых
единой управляющей воле, выразителем
которой является тот или иной субъект
исполнительной власти (исполнительный
орган). Это - аксиома государственного
управления. Соответственно административно-правовое
регулирование рассчитано преимущественно
на такие общественные отношения, в которых
исключается юридическое равенство их
участников, т.е. здесь преобладает метод
"власти и подчинения".
Во-вторых, как следствие первого, административно-правовое
регулирование предполагает односторонность
волеизъявления одного из участников
отношения. Это волеизъявление юридически
властно, а потому ему принадлежит решающее
значение. Следовательно, волеизъявление
одной стороны неравнозначно волеизъявлению
другой. Объясняется это, прежде всего
тем, что юридически властные предписания
отнесены к компетенции соответствующих
субъектов исполнительной власти.
В-третьих, в конкретных управленческих
отношениях, регулируемых административным
правом, наиболее типичное выражение находит
следующая взаимосвязь между управляющими
и управляемыми: либо у управляющей стороны
есть такие юридически властные полномочия,
каковыми не обладает управляемая сторона
(например, гражданин), либо объем таких
полномочий у управляющей стороны больше,
чем у управляемой (например, у нижестоящего
органа исполнительной власти). Следовательно,
складывается такой механизм правового
регулирования, который не является результатом
взаимного (т.е. договорного) волеизъявления
управляющих и управляемых. Данная особенность,
в частности, свидетельствует о том, что
административно-правовое регулирование
исходит из наличия официальной государственной
инстанции, полномочной решать в одностороннем
порядке, но в соответствии с требованиями
законов и административно-правовых норм
возникающие в рамках регулируемых управленческих
отношений вопросы, независимо от того,
по чьей инициативе они возникают.
В-четвертых, властность и односторонность,
как наиболее существенные признаки административно-правового
регулирования, не исключают использование
в необходимых случаях дозволительных
средств, в результате которых могут возникать
управленческие отношения равенства участников
регулируемых управленческих отношений,
т.е. их волеизъявлений. Но использование
дозволений также предписывается административно-правовыми
нормами (например, в виде соответствующих
разрешений). Это свидетельствует о том,
что метод административного права нередко
используется на началах диспозитивности,
т.е. предоставления управляющей либо
управляемой стороне возможности выбора
(без прямых предписаний и запретов) образа
действий.
Таким образом, суть методов административно-правового
регулирования управленческих общественных
отношений может быть сведена к следующему:
а) установление определенного порядка
действий - предписание к действию в соответствующих
условиях и надлежащим образом, предусмотренным
данной административно-правовой нормой.
Несоблюдение такого порядка не влечет
за собой юридические последствия, на
достижение которых ориентирует норма.
Так, в Кодексе об административных правонарушениях
установлено, что административные наказания
могут быть наложены (должны быть наложены)
не позднее двух месяцев со дня совершения
проступка. Превышение этого срока не
позволяет применять к виновному меры
административной ответственности;
б) запрещение определенных действий под
страхом применения соответствующих юридических
средств воздействия (например, дисциплинарной
или административной ответственности).
Так, запрещено направлять жалобы граждан
на рассмотрение тем должностным лицам,
чьи действия являются предметом жалобы;
виновные должностные лица несут за нарушение
данного запрета дисциплинарную ответственность;
в) предоставление возможности выбора
одного из вариантов должного поведения,
предусмотренных административно-правовой
нормой. Как правило, данный метод рассчитан
на регулирование поведения должностных
лиц, причем последние не вправе уклоняться
от такого выбора. Это - "жесткий"
вариант дозволения, дающий возможность
проявления самостоятельности при решении,
например, вопроса о применении к лицу,
совершившему административное правонарушение,
той или иной меры административного воздействия
(наказания) либо освобождения его от ответственности;
г) предоставление возможности действовать
(или не действовать) по своему усмотрению,
т.е. совершать либо не совершать предусмотренные
административно-правовой нормой действия
в определенных ею условиях. Как правило,
это имеет место при реализации субъективных
прав. Например, гражданин сам решает вопрос,
нужно ли обжаловать действия должностного
лица, которые он оценивает как противоправные.
Это - "мягкий" вариант дозволения.
В связи с этим надо подчеркнуть, что фактически
дозволительные варианты управляющего
воздействия обладают всеми чертами официального
разрешения на совершение определенных
действий. Разрешительный метод является
наиболее перспективным;
д) допуск в определенных условиях паритетного
юридического положения сторон в регулируемом
отношении (процессуальное равенство).
3. Основными признаками правонарушения
являются объективная сторона, субъективная
сторона, объект правонарушения и субъект
правонарушения.
Необходимость перечисленных признаков
состава правонарушения вызывается двумя
обстоятельствами. Во-первых, о факте правонарушения,
причастности к нему данного лица и его
ответственности можно говорить только
тогда, когда имеются все четыре признака
правонарушения.
Во-вторых, если не будет этих четырех
признаков правонарушения, у государственных
властных органов появится свобода выбора
поведения, а значит, возможен произвол
в отношении граждан, и к ответственности
могут быть привлечены лица, которые не
совершили правонарушения.
Каждый признак правонарушения имеет
свои собственные черты. Однако значение
признака правонарушения он приобретает
только в совокупности с другими принципами.
Взятый отдельно, он имеет самостоятельный
характер, порой даже не являющийся юридически
значимым. Например, возраст человека
характеризует его как ребенка, подростка,
взрослого или пожилого, и только в совокупности
с другими признаками правонарушения
возраст имеет юридическое значение, поскольку
он дает основание считать человека субъектом
правонарушения и привлекать его к ответственности
в случае, если он достиг совершеннолетия
либо исключает такую возможность в случае
его малолетства или несовершеннолетия.
Другие признаки или части состава правонарушения
имеют юридическое значение, не являясь
признаком состава правонарушения. Однако,
если они становятся частью правонарушения,
то приобретают новые дополнительные
юридические качества. Например, различные
материальные ценности принадлежат конкретным
людям на праве собственности или находятся
в их владении на других правовых основаниях.
Несобственники и люди, не обладающие
в отношении их никакими правами, обязаны
воздерживаться от нарушения их прав.
Эти отношения имеют самостоятельное
юридическое значение: они являются правоотношениями.
В случае правонарушения данные правоотношения
становятся объектом правонарушения,
т. е. становятся составной частью или
признаком последнего.
А такие признаки, как субъективная и объективная
стороны становятся таковыми только в
момент совершения правонарушения. Так,
поведение или действие человека становится
объективной стороной правонарушения
только в момент нарушения предписаний
закона, а намерение совершить правонарушение
образует субъективную сторону правонарушения
во время реализации этого намерения.
Объективная сторона правонарушения представляет
собой, как уже отмечалось, определенное
поведение человека, которое называется
деянием, Деяние может быть действием
или бездействием, которое урегулировано
законом и в связи с этим имеет правовое
значение.
Действие характеризуется активным поведением
лица, выполнением им различных телодвижений.
К действиям относятся, например, нанесение
телесных повреждений, совершение кражи
и другие.
Бездействие представляет собой воздержание
от действий, пассивное поведение. Бездействием
является, к примеру, неоказание врачем
медицинской помощи больному, который
в ней нуждался и в результате умер.
К деяниям не относятся чувства и мысли
человека, в том числе направленные на
совершение правонарушения, если они не
выразились в действиях. Такие чувства
и мысли представляют собой голый умысел,
который не имеет правового значения,
не образует правонарушения и ненаказуем.
Не являются деянием также действия или
бездействия рефлекторного или инстинктивного
характера, а также совершенные против
своей воли под воздействием физического
или психического принуждения или непреодолимой
силы.
В данном случае человек, действия которого
не соответствуют предписаниям закона,
не является правонарушителем, поскольку
он действовал вопреки своей воле и желанию.
В случае принуждения он выступает в качестве
орудия правонарушения, а правонарушителем
является тот, кто применил принуждение.
Противоправность деяния означает его
несоответствие предписаниям правовых
норм и нарушение регулируемых правом
общественных отношений.
Однако не всегда объективная сторона
ограничивается деянием и его противоправностью.
В некоторых правонарушениях необходимы
также вредные последствия, т. е. причинение
противоправным деянием ущерба интересам
граждан, их имуществу, общественному
порядку.
Вред считается причиненным данным противоправным
деянием, если между ним и вредными последствиями
существует причинно-следственная связь.
Причинно-следственная связь имеет место
в том случае, когда деяние является причиной
наступления вредных последствий. Ее выявление
имеет особое значение, если правонарушение
совершено несколькими участниками и
необходимо найти истинного виновника
причиненного вреда. Например, при убийстве,
совершенном группой лиц, к ответственности
за убийство может быть привлечен только
тот человек, который нанес удар или причинил
телесные повреждения, которые повлекли
смерть. Остальные участники правонарушения
могут быть привлечены за телесные повреждения,
которые причинили умершему или за другие
преступные действия, которые они совершили.
Возможны случаи, когда данное правонарушение
не является причиной наступивших последствий.
Например, сторож, охранявший объект, уснул
во время дежурства. Объект остался неохраняемым
и была совершена кража другими людьми.
В этом случае сон сторожа не является
причиной кражи, поскольку между ними
нет прямой причинно-следственной связи.
Сторож может быть привлечен к ответственности
за халатное отношение к выполнению своих
служебных обязанностей, повлекшее утрату
имущества, а не за хищение.
Объективная сторона, т. е. противоправное
деяние, представляет собой внешнюю сторону
правонарушения. Но любое правонарушение
имеет и внутреннюю, субъективную сторону,
которая характеризует отношение к содеянному
самого правонарушителя.
Субъективная сторона представляет собой
психическое состояние, волевую направленность
субъекта права во время совершения правонарушения,
его внутреннее отношение к своему поведению.
Она, как правило, характеризует антисоциальную
направленность личности, ее склонность
к совершению правонарушений. Привлечение
человека к ответственности без учета
субъективной стороны является объективным
вменением ему правонарушения. Так, например,
привлечение к ответственности всех лиц,
оказавшихся на месте правонарушения
в момент его совершения, будет объективным
влечением по отношению к тем, кто не был
участником правонарушения и не совершал
никаких неправомерных действий.
Субъективная сторона характеризуется
способностью руководить своими действиями
и отвечать за содеянное и наличием вины.
Противоправное деяние считается правонарушением
и влечет ответственность тогда, когда
лицо, его совершившее, сознавало то, что
оно делало, и руководило своими поступками,
целенаправленно добиваясь наступления
противоправных последствий. Если же субъект
в силу своего несовершеннолетия либо
психического заболевания не сознавал
общественную опасность своих действий
и не мог сознательно руководить своими
действиями, правонарушения не будет и
юридическая ответственность не наступит.
Вина представляет собой одно из
важнейших юридических явлений. Она бывает
двух видов: в форме умысла и неосторожности.
Умысел делится на прямой и косвенный.
При прямом умысле правонарушитель сознает
общественную опасность своего деяния,
предвидит его общественно вредные последствия
и желает их наступления. Например, контрольный
выстрел в голову при заказном убийстве
свидетельствует о прямом умысле.
При косвенном или эвентуальном умысле
правонарушитель сознает общественную
опасность своего деяния, предвидит его
общественно-опасные последствия и сознательно
допускает их. Результатом деяния правонарушителя
при косвенном умысле может быть неоконченное
правонарушение, т. е. результат, которого
желал правонарушитель, не наступил. Например,
после выстрела в жертву с целью убийства
потерпевший остался в живых.
Неосторожность выражается в форме самонадеянности
или небрежности.
При самонадеянности или легкомыслии
правонарушитель предвидит возможность
наступления общественно опасных последствий
своего деяния, но легкомысленно считает,
что может их избежать. Например, правонарушение
совершено воздействием автомашины, у
которой были неисправные тормоза, о чем
водитель знал, но самонадеянно считал,
что может доехать до места назначения
без происшествий.
При небрежности правонарушитель не предвидит
возможности наступления общественно
опасных последствий своего деяния, хотя
по обстоятельствам дела мог и должен
был предвидеть. Например, пожар в учреждении
возник в результате того, что одна из
работниц ушла на обеденный перерыв, оставив
включенной электрическую плитку.
Во всех четырех случаях человек считается
виновным и несет ответственность за свои
деяния.
Если наступление общественно опасных
последствий гражданин не мог и не должен
был предвидеть, то имеет место случай,
казус, за который лицо не несет ответственности.
В гражданском праве, помимо изложенных
форм вида, существует также смешанная
вина, при которой ответственность за
одно и то же правонарушение могут нести
два и более юридических или физических
лица, а также несение ответственности
при отсутствии вины. Вина наступает для
собственников, средств повышенной опасности.
К ним относится, например, автотранспорт.
Субъектами правонарушений являются юридические
или физические лица.
Юридические лица могут быть участниками
правонарушений с момента их государственной
регистрации и до времени их ликвидации.
Они могут участвовать в деликатных правоотношениях,
иметь права и нести обязанности только
в пределах, установленных их учредительными
документами.
Способность физических лиц быть участниками
правонарушений определяется их возрастом,
психическим состоянием, физическим здоровьем
и характером трудовой деятельности, другими
обстоятельствами. Так, например, субъектом
всех уголовных правонарушений могут
быть дееспособные лица достигшие возраста
16 лет. Субъектами тяжких и опасных преступлений
могут быть лица, достигшие 14 лет.
Субъектами некоторых правонарушений
могут быть, так называемые специальные
субъекты права. К ним относятся, например,
должностные лица, водители автотранспортных
средств, капитаны морских судов, военнослужащие.
Объекты правонарушений представляют
собой различные общественные отношения,
социальные ценности, права и свободы
граждан, охраняемые государством. Они
делятся на общие, родовые и непосредственные.
Общим объектом является совокупность
всех общественных отношений, охраняемых
законом от правонарушений. К ним относятся
общественные отношения, урегулированные
уголовным, административным, гражданским,
трудовым и иным законодательством, которое
предусматривает соответствующие меры
ответственности.
Общий объект имеет общегосударственное
значение и правовая охрана его обеспечивает
нормальное функционирование и развитие
всего общества.
Родовой объект — это группа однородных
и взаимосвязанных между собой общественных
отношений, охраняемых законом. К ним относятся,
например, отношения собственности, права
и свободы граждан, управленческая деятельность
государственных органов.
Непосредственный объект правонарушений
? это конкретные персонифицированные
отношения данного физического или юридического
лица, а именно отношения по поводу его
собственности, прав и свобод, трудовой
или иной деятельности.
Выделяют также предмет правонарушения,
который представляет собой конкретные
материальные вещи и ценности, по поводу
которых совершаются правонарушения.
Установление соответствия деяния всем
признакам состава правонарушения называется
квалификацией правонарушения.
Как уже отмечалось, юридический состав
правонарушения и соответственно юридическая
ответственность субъекта правонарушения
наступает в том случае, если в действиях
человека присутствуют все четыре признака
правонарушения. Однако в законе предусмотрены
обстоятельства, исключающие ответственность
и при наличии всех четырех признаков.
Такими обстоятельствами являются, например,
необходимая оборона, крайняя необходимость,
обоснованный риск и др.
Необходимая оборона имеет место тогда,
когда вред здоровью, имуществу нападавшего
лица причинен действиями, направленными
на защиту от нападения, и когда защита
соответствовала характеру и опасности
посягательства.
Крайняя необходимость представляет собой
действия по предотвращению ущерба, когда
вред, причиненный этими действиями, меньше
вреда, который мог быть причинен в случае
бездействия.
Причинение ущерба в результате риска,
если он обоснован, не влечет ответственности.
Риск признается обоснованным, если определенная
цель не могла быть достигнута не связанным
с риском действием, и лицо, допустившие
риск, предприняло достаточные меры, чтобы
предотвратить вред.
В уголовном законе указаны и некоторые
другие обстоятельства, которые исключают
противоправность деяния.
4. Административная ответственность
как вид ответственности
Административная
ответственность выполняет большую профилактическую
роль в предупреждении преступлений, поскольку
объект посягательства во многих административных
правонарушениях и уголовных преступлениях
один и тот же: права и свободы граждан,
собственность, общественный порядок,
порядок управления и другие административно-правовые
отношения.
Особенность административной
ответственности состоит в том, что исключительно
широк правовой аспект регулируемых общественных
отношений. Административное принуждение
и административная ответственность предназначены
для защиты личности, охраны прав и свобод
человека и гражданина, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты общественной
нравственности, охраны окружающей среды,
установленного порядка т общественной
безопасности, собственности, защиты законных
экономических интересов физических и
юридических лиц, общества и государства
от административных правонарушений.
Итак, административная
ответственность представляет собой разновидность
юридической ответственности.
Несмотря на то, что в КоАП РФ есть глава
носящая название «Административное правонарушение
и административная ответственность»,
легального определения административной
ответственности кодекс не содержит.
Учитывая данное нами понятие юридической
ответственности, административную ответственность
можно определить следующим образом -
это сложно правовое явление, состоящее
в применение к лицу (субъекту), совершившему
административное правонарушение, предусмотренных
законом мер государственного принуждения
в установленном для этого процессуальном
порядке.
В комментариях к КоАП РФ, рассуждая об
определении административной ответственности,
отмечают следующее: «…анализ статей
гл.1 Кодекса позволяет сделать вывод,
что законодатель под административной
ответственностью понимает назначение
судьями, уполномоченными органами и должностными
лицами предусмотренного КоАП наказания
за административное правонарушение».
В целом вопрос об определении понятия
«административной ответственности»
не носит дискуссионного характера, однако
предметом бурных споров является выделение
из административной ответственности
самостоятельных (отличных) видов ответственности.
Дискуссионным является вопрос о выделении
в качестве самостоятельного вида юридической
ответственности финансовой (налоговой)
ответственности. Полями сражения при
этом были периодические издания, законодательные
органы федерального уровня и субъектов
федерации, залы судебных заседаний. Позиция
одних заключалась в том, что налоговая
ответственность (финансовая ответственность)
является самостоятельным видом юридической
ответственности. Этого же мнения придерживался
и законодатель, в результате чего в налоговом
законодательстве применялись следующие
понятия - "финансовая ответственность",
"налоговое правонарушение" и "налоговая
ответственность" и дополнительно отсылочные
нормы в части применения мер административной
ответственности, если таковые предусмотрены
КоАП. Выполняя фискальные задачи, законодатель
постарался завуалировать административную
ответственность за налоговые правонарушения,
применяя понятие налоговые санкции. Это
позволяло в упрощенном порядке (с позиции
силы) решать вопросы привлечения к ответственности
налогоплательщиков.
Другая точка зрения сводилась к тому,
что правовая природа налогового правонарушения
не отличается от природы административного
правонарушения, поэтому ответственность
за их совершение должна квалифицироваться
как административная ответственность.
Так, например, Л.А.Калинина отмечала: «Если
рассматривать финансовую и налоговую
ответственность как разновидность административной,
то, очевидно, что принятие того или иного
отраслевого закона, в том числе и кодифицированного,
которым регулируется указанная сфера
общественных отношений, не влечет возникновения
нового подвида юридической ответственности.
В противном случае следует признавать
предпринимательскую, земельную, бюджетную,
экологическую, аграрную, таможенную ответственность».
На наш взгляд, правы те авторы, которые
не выделяют налоговую (финансовую) ответственность
в качестве самостоятельного вида юридической
ответственности.
Вряд ли можно поставить под сомнение,
что именно институт административной
ответственности является средством защиты
в налоговых правоотношениях, в которых
присутствует и административный контроль,
и надзор. Принимаемые в налоговых отношениях
меры административного принуждения имеют
целью, прежде всего, предупреждение и
пресечение налоговых правонарушений,
а также соблюдение установленного законом
порядка управления.
К разрешению спора о правовой природе
налоговых взысканий в виде штрафа был
привлечен и Конституционный Суд России,
который в Определении Конституционного
Суда РФ от 05 июля 2001 г. N 130-О. По запросу
Омского областного суда о проверке конституционности
положения пункта 12 статьи 7 Закона Российской
Федерации "О налоговых органах Российской
Федерации", занял позицию тех юристов,
которые не признают налоговую ответственность
как новый вид юридической ответственности.
Конституционный Суд России указал, что
санкции за налоговые правонарушения
являются административно-правовыми,
т. е. имеет место административно-правовая
ответственность за налоговые правонарушения
– «штрафные санкции, применяемые налоговыми
органами за нарушение норм законодательства,
направленного на обеспечение фискальных
интересов государства, относятся к мерам
взыскания административно-правового
характера (за административные правонарушения)
и осуществляются в рамках административной
юрисдикции, а потому правосудие по такого
рода делам, по смыслу статьи 118 (часть
2) и 126 Конституции Российской Федерации,
осуществляется посредством административного
судопроизводства».
В заключение данного параграфа подчеркнем,
что к характерным особенностям административной
ответственности можно отнести следующее:
- административная ответственность налагается
за административные правонарушения;
- административная ответственность всегда
представляет собой следствие противоправного
действия (бездействия) юридического или
физического лица;
- административная ответственность по
преимуществу наступает вследствие правонарушений
в сфере общегосударственных, а не частноправовых
интересов.
Основанием административной ответственности
является административное правонарушение.